刑事法律實踐中,涉案財物的審理每每被控辨審各方疏忽或許只被集約式處置。但這一問題卻經(jīng)常涉及刑法和民法的直接交鋒,涉及懲罰犯罪與保障公民財產(chǎn)權(quán)之間的界限。那么對于相關(guān)法律法規(guī)你了解多少呢?快來和上海專業(yè)刑事律師一起看看吧。
《刑法》第64條劃定,“供犯法所用的自己財物,應(yīng)該予以充公”。這里的“供犯法所用的自己財物”應(yīng)當(dāng)如何理解?如果將所有犯罪過程中涉及的被告人財物一律沒收,甚至?xí)星趾Ρ桓嫒素敭a(chǎn)權(quán)之嫌。
舉一個簡略的例子:原告人在本人寓居的房屋內(nèi)非法拘禁別人,且無其余緊張情節(jié),法院假如是以將被告人的房屋認(rèn)定為“供犯罪所用的本人財物”并判決予以沒收,這樣的判罰明顯過于嚴(yán)苛。
是以,我們要厘清刑法中“充公供犯法所用的自己財物”與罰金刑、充公財產(chǎn)刑之間的關(guān)系,并在此基礎(chǔ)上對其進行合理約束。
“充公供犯法所用的本人財物”不是一種刑罰
科罰,是國度為了避免犯法行動對法益的侵占,由法院依據(jù)刑事立法,對犯功臣合用的建立在褫奪性、限制性苦楚基礎(chǔ)上的最嚴(yán)格的逼迫步伐【張明楷:《刑法學(xué)(第六版)》上冊,第667頁】。我國《刑法》第5條規(guī)定了“罪刑相適應(yīng)原則”,即“刑罰的輕重,應(yīng)當(dāng)與犯罪分子所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)。”
假如覺得“充公供犯法所用的自己財物”屬于科罰,那就當(dāng)然要合用“罪刑相適應(yīng)準(zhǔn)繩”對其舉行約束,當(dāng)財物的價值與被告人罪行不協(xié)調(diào)時,便不應(yīng)沒收。然而,這種沒收制度是否屬于刑罰?
《刑法》第三章劃定了科罰的品種:第33條劃定主刑包孕管束、拘役、有期徒刑、無期徒刑、極刑;第34條劃定附加刑包孕罰金、褫奪政治權(quán)力、沒收財產(chǎn)。其中的“沒收財產(chǎn)”在第59條,即“沒收財產(chǎn)是沒收犯罪分子個人所有財產(chǎn)的一部或全部”。
第64條是在上述第三章以外獨自劃定的,包孕關(guān)于“違法所得”“被害人的正當(dāng)財富”“違禁品”“供犯法所用的自己財物”的處置。是以,從科罰系統(tǒng)來看,“充公供犯罪所用的本人財物”是被排除在刑罰之外的。或者說,“沒收供犯罪所用的本人財物”中的“沒收”,不是沒收財產(chǎn)刑中的“沒收”。
任何科罰都是對正當(dāng)權(quán)益的褫奪或限定,以此讓犯功臣感受到苦楚。比方,作為科罰的“充公財富”,其局限是與犯法有關(guān)的合法財產(chǎn),意在增加犯罪人的負(fù)擔(dān)。但“供犯罪所用的本人財物”是與犯罪有關(guān)聯(lián)之物,其已經(jīng)處于不法狀態(tài),對其沒收是為了防止犯罪人未來利用該財物犯罪,恢復(fù)合法秩序。
科處科罰的條件是被告人完整吻合犯法組成,組成要件吻合性、違法性、有責(zé)性缺一弗成。但“充公供犯法所用的自己財物”中的“犯法”是不法意義上的“犯罪”,其不必然要求責(zé)任要素。比如,精神病人不具備有責(zé)性,不能科處刑罰,但為預(yù)防危險,對于其專門用來殺人的菜刀,仍有必要沒收。
由此看來,“充公供犯法所用的自己財物”不是科罰,天然也能夠不受“罪刑相適應(yīng)準(zhǔn)繩”束縛。事實上,刑法第64條“應(yīng)該”予以充分的劃定,也排除了法官依據(jù)“罪刑相適應(yīng)原則”進行裁量的空間。因此,我們必須從其他角度對“供犯罪所用的本人財物”進行約束。
“供犯法所用的自己財物”應(yīng)與“違禁品”相當(dāng)
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